Допустимо ли обращение нотариуса к другим возможным наследникам?

Порядок совершения завещания: как нужно оформлять документ – Администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края

Допустимо ли обращение нотариуса к другим возможным наследникам?

› Наследодателю › Завещание

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 455-03-75. Это быстро и бесплатно!

Большинству людей хотя бы раз в жизни в голову приходила мысль о том, что нужно составить завещание. И не стоит бояться этого слова, ведь жизнь достаточно непредсказуема, а это единственный способ правильно распорядиться своим имуществом.

Собственно если такой документ будет, то это существенно облегчит задачу по разделу наследства. Как правило, в процессе споров за материальные ценности могут существенно ухудшиться отношения между близкими людьми, в случае же с завещанием, всё уже заранее решено.

Понятие завещания

Определение такого документа в целом звучит достаточно просто. Фактически это личное распоряжение гражданина касательно принадлежащих ему вещей на случай кончины.

Данная бумага должна быть оформлена согласно всем требованиям действующего закона. В процессе составления нужно учитывать некоторые нюансы, такие как:

  1. Документ обязательно подписывается лично гражданином. В том случае, если это невозможно, то допускается подписание другим человеком, однако делается это исключительно при нотариусу с обязательной отметкой о причине, по которой было привлечено третье лицо.
  2. Категорически запрещается производить составление текста через каких-либо представителей.
  3. При составлении должностное лицо, осуществляющее заверение текста, в обязательном порядке должно убедиться в дееспособности гражданина.

В каких случаях необходимо писать завещание?

Составление данного документа может быть обусловлено различными причинами.  Стоит отметить, что в случае отсутствия такой бумаги наследство переходит к законным наследникам, ну а между ними распределение имущества осуществляется согласно действующего законодательства. 

Писать такую бумагу потребуется в обязательном порядке в случае:

  • Если у гражданина нет родственников, которые могут быть наследниками
  • Так же составление данного документа будет весьма актуально и в противоположной ситуации, когда родственников очень много, а передать своё имущество гражданин хочет только определённым людям
  • Будет не лишним побеспокоиться о составлении и в том случае, когда очевидно, что раздел имущества приведёт к спорам и раздорам среди родни.
  • Так же встречаются случаи, когда гражданин хочет передать имущество человеку, который не приходится ему родственником и не является прямым наследником
  • Не редко составление производится по каким-либо личным причинам, которых может быть достаточно большое количество.

Как оформить завещание, что бы его не оспорили?

Наиболее очевидный ответ прост, всё нужно оформлять чётко по закону, без отступлений, только в таком случае оспорить документ будет невозможно. В целом государство всегда с уважением относилось к воле умершего гражданина, при условии, что все законные аспекты были соблюдены

Так, например:

  • Право на написание данного документа есть у каждого дееспособного и совершеннолетнего гражданина.
  • Вполне допускается указывать не только уже имеющуюся недвижимость, но и то, что планируется приобрести в будущем.
  • Завещать своё имущество допустимо любому человеку, более того, так же документ возможно в пользу какого-либо юридическое лицо, или государства.
  • Нет никаких ограничений на возможность изменения документа

Куда обратиться?

Такой важный и серьёзный документ заверяется в нотариальной конторе. Регистрация осуществляется в следующем порядке:

  • Для начала потребуется подтвердить личность гражданина и установить его дееспособность. Так же для нотариуса крайне важно убедиться в том, что гражданин пребывает во вменяемом состоянии и отдаёт отчёт о своих действиях.
  • Подпись документа производится исключительно в присутствии нотариуса или другого должностного лица.
  • Нотариус самостоятельно заверяет документ своей подписью и печатью, затем производится регистрация документа в реестре.

В исключительных ситуациях, когда обращение к нотариусу невозможно, произвести регистрацию может другой человек, наделённый на то полномочиями, в частности это:

  • Капитаны судов в дальнем плаванье
  • Главврачи
  • Командующие воинскими частями
  • Начальники исправительных учреждений
  • Руководители экспедиций и т.д.

Форма завещания

Существует чёткий регламент касательно формы составления, так в частности:

  • Обязательно составление от руки
  • Наличие удостоверения бумаги нотариусом или другим уполномоченным лицом
  • Личная роспись завещателя, кроме тех случаев, когда документ пишется от руки третьим лицом
  • Обязательно нужно указать дату и место написания

Виды завещаний

Выделяются только два вида:

  • Обычное или как его ещё называют открытое. Это стандартный документ, процесс регистрации которого был описан выше.
  • Закрытое. его особенность заключается в том, что никто, включая нотариуса, не знает ничего о тексте документа. Подписывается такой документ только завещателем, после чего помещается в запечатанный конверт, который ещё раз опечатывается нотариусом.

Подпись в завещании

Существует два варианта подписи документа:

  • Непосредственно завещателем
  • Третьим лицом, так называемым рукоприкладчиком. При этом обязательно присутствие завещателя и его согласие. Так же нотариусом фиксируется, по какой причине завещание подписывал другой человек.

Необходимые документы

Существуют так же и некоторые особенности предоставляемых документов:

  • Обязательно потребуется паспорт завещателя, согласно которому возможно будет установить личность гражданина.
  • Предоставлять при этом какие-либо документы на завещаемое имущество вовсе необязательно, т.к. завещатель не должен доказывать своё право собственности при составлении документа такого типа. Однако, всё же желательно их иметь, что бы внести в текст более подробную информацию во избежание будущей путаницы.

Как верно написать завещание при жизни?

Правильное составление завещания крайне важно для того, что бы документ имел законную силу, в частности потребуется соблюсти следующие условия:

  • Документ составляется в письменной форме
  • Документ в обязательном порядке заверяется уполномоченным на то лицом
  • Так же обязательно должна быть указана время и дата составления, к исключениям в данном случае относятся только завещания закрытого типа.

Что можно завещать?

В список наследства допустимо включать следующее имущество:

  • Недвижимость или долю в недвижимости. Сюда попадают квартиры, дома, земельные участки и, конечно же, коммерческая недвижимость.
  • Любые транспортные средства. Автомобили, яхты, самолёты и т.д.
  • Гаражи и машиноместа в парковочных комплексах
  • Банковские вклады и ценные бумаги
  • Бизнес или долю в бизнесе, однако, при написании завещания завещателю потребуется получить на составление документа согласие остальных учредителей
  • Права наразного рода интеллектуальную собственность

Процесс составления завещания

Процесс составления данного документа включает в себя следующие особенности:

  • Составляется документ в двух экземплярах от руки
  • В первую очередь требуется указать паспортные данные завещателя и только потом наследников
  • Далее следует максимально подробно описать наследуемое имущество. Будет не лишним предоставить все документы на собственность, хотя фактически это не является обязательным условием.
  • В заключении составленное по закону завещание подписывается завещателем и заверяется нотариусом. Стоит отметить, что один экземпляр остаётся у нотариуса, другой же благополучно выдаётся на руки гражданину.

Обязательные пункты

Форма данной бумаги оговорена законом, так же, в документ в обязательном порядке включаются следующие данные:

  • Наследники
  • Чёткое распределение доли каждого наследника
  • Информация о лишении законных наследников доли наследства
  • Завещательный отказ, это обязанность наследника исполнить какое-либо, как правило, имущественное требование в пользу третьего лица.
  • Завещательное возложение, действие, вследствие которого происходит возложение обязанности по осуществлению какого-либо действия.
  • Указание информации об исполнителе завещания.

Понятие тайны завещания

Написание завещание весьма сложный и ответственный процесс, поэтому с юридической точки зрения был, введёт термин «Тайна завещания».

Рассмотрим его подробнее:

  • Суть данного понятия заключается в том, что завещатель имеет право на то, что его конфиденциальная информация не будет разглашена.
  • Если тайна всё же будет нарушена, то пострадавшее лицо может претендовать на возмещение причинённого морального ущерба.

Образец завещания

Изучить образец, как правильно требуется писать завещание можно ниже:

Стоимость составления

Согласно законодательства, составить документ можно самостоятельно, однако при этом нужно знать ряд тонкостей, которые известны, как правило, только опытным юристам,  поэтому если вы сомневаетесь в своих силах, то стоит обратиться к профессионалам. 

  • В законодательстве стоимость составления текста никак не оговаривается, т.к. фактически проведение такой процедуры осуществляется частными юристами. Как правило, стоимость правильно составленного завещания составляет около 1000 рублей
  • Нотариальное же заверение – это оговоренное законом действие. Что бы сделать его придётся оплатить около 100 рублей.

Как написать завещание без нотариуса?

Написанный без нотариального заверения текст может быть признан законным в следующих случаях:

  • Завещатель попросту не успел заверить завещание нотариально
  • Завещатель пребывал в тяжёлых обстоятельствах, при этом существовала прямая угроза его жизни и здоровью.

Как изменить или отменить завещание?

Внести правки, или вовсе отозвать документ завещатель может всегда, всё что потребуется – это следовать при этом букве закона:

  1. Изменения дозволены только в случае написания нового завещания, при этом зачастую в новом варианте напрямую указывается, что именно было изменено.
  2. Один из вариантов отмены действующего завещания – это так же создание нового, в котором будет содержаться другая информация.
  3. Ещё один вариант – это особое распоряжение завещателя, которое указывает на прекращение действия.

Отметим! Составление такого важного документа – это очень ответственный процесс, к которому следует отнестись с максимальной серьёзностью.

Неправильно составленная бумага может быть легко признана недействительной а, следовательно, стоит тщательно изучить весь процесс и произвести процедуру в соответствии с законом.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас: +7 (499) 455-03-75 (Москва) +7 (812) 407-26-30 (Санкт-Петербург) 

Источник: https://abmrsk.ru/lgoty-i-subsidii/poryadok-soversheniya-zaveshhaniya-kak-nuzhno-oformlyat-dokument.html

Лекция 25. МЕРЫ ОХРАНЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Допустимо ли обращение нотариуса к другим возможным наследникам?

1. Принятие мер к охране наследственного имущества.

Для обеспечения сохранности наследственного имущества, уст­ранения возможности его повреждения, гибели и расхищения возникает необходимость в принятии мер его охраны, которые гарантируют защиту имущественных интересов наследников — физических и юридических лиц, иных организаций и государ­ства, — отказополучателей, а также кредиторов наследодателя. Поэтому принятие нотариусами мер к охране наследственного имущества является одним ,из важных нотариальных действий, совершение которого должно быть произведено в точном соот­ветствии с законодательством РФ.

В соответствии со ст. 64 Основ и ст.

555 ГК РСФСР нотари­ус по месту открытия наследства1 (в местностях, где нет нотари­альной конторы, — должностное лицо соответствующего органа исполнительной власти) по сообщению граждан, юридических лиц либо по своей инициативе принимает меры к охране на­следственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства. Сообщения указанных лиц об оставшемся после смерти граж­данина имуществе или их заявления о принятии мер к охране наследственного имущества могут быть сделаны как письмен­но, так и устно (например, по телефону или при личном обращении к нотариусу). Поступающие в нотариальную контору со­общения (заявления) сразу же должны быть зарегистрированы нотариусом в книге учета заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества. Охрана наследственного имуще­ства продолжается до принятия наследства всеми наследника­ми, а если оно ими не принято, — до истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Охрана наследственного имущест­ва может продолжаться и после шести месяцев со дня открытия наследства в случае, если в течение оставшейся части срока для принятия наследства, составляющей менее трех месяцев, нотариусу или должностному лицу органа исполнительной вла­сти поступит заявление о принятии наследства от лиц, право наследования, для которых возникает в случае непринятия на­следства другими наследниками.

https://www.youtube.com/watch?v=Z4ToOYD1HFg

При совершении действий по охране наследственного иму­щества нотариус проводит ряд мероприятий, обеспечивающих полную охрану этого имущества, в частности:

нотариус должен установить место открытия наследства, наличие имущества, его состав и местонахождение;

если нотариусу стало известно, что у умершего имеются на­следники, местонахождение которых удалось установить, он должен известить их об открывшемся наследстве и о предстоя­щей описи наследственного имущества;

в подтверждение факта смерти наследодателя нотариус истребует от должностных лиц медицинских или иных учрежде­ний свидетельство о смерти, свидетельствует с него копию (учи­няя на копии удостоверительную надпись «с подлинным вер­но»), которая оставляется в делах нотариальной конторы;

если свидетельство о смерти сразу истребовать не пред­ставляется возможным, меры к охране могут быть приняты при наличии достоверных сведений о смерти наследодателя;

нотариус должен уточнить, были ли приняты предваритель­ные меры к охране оставшегося имущества, если были, то кем, было ли опечатано помещение с имуществом умершего, где (у каких лиц) находятся ключи от этого помещения;

1Местом открытия наследства в соответствии со ст. 529 ГК РСФСР признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно — место нахождения наследственного имущества или его основной части.

о предстоящей описи нотариус уведомляет представителей, жилищно-коммунальных органов, а в необходимых случаях — представителей органов внутренних дел и других заинтересо­ванных организаций и лиц (помимо известных ему наследников умершего, как уже было отмечено выше);

если есть основания предполагать, что имущество в поряд­ке наследования будет передано государству, нотариус сооб­щает о предстоящей описи соответствующему финансовому органу по месту открытия наследства;

если заявление о принятии мер к охране наследственного имущества поступило от наследника, совместно не проживав­шего с наследодателем, нотариус должен разъяснить ему, что предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследо­дателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли (ст. 533 ГК РСФСР), а также предупредить обратившего наследника о том, что нотариус впра­ве описать имущество только при условии, если совместно про­живавшие с. наследодателем наследники добровольно предъя­вят имущество к описи.

В случае, когда все имущество наследодателя или его часть находится не в месте открытия наследства, нотариус по месту открытия наследства, руководствуясь ст.

65 Основ, посылает нотариусу или должностному лицу органа исполнительной вла­сти по месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер к его охране.

Нотариус или соответствующее должностное лицо, принявшие меры к охране наследственного имущества, сообщают нотариальной конторе по месту откры­тия наследства о принятии указанных мер.

2. Производство описи наследственного имущества.

Одним из основных действий, осуществляемых нотариусом со­гласно ст. 66 Основ в целях охраны наследственного имущест­ва, как уже отмечалось, является производство его описи.

Опись производится нотариусом незамедлительно после проведения неотложных мер по организации работы по принятию мер к ох­ране имущества умершего с выездом на место нахождения иму­щества для составления акта описи при участии заинтересо­ванных лиц: наследников, отказополучателя, исполнителя воли завещателя, кредиторов наследодателя и других лиц, выразив­ших желание участвовать в описи. В обязательном порядке при производстве описи должны присутствовать приглашаемые но­тариусом не менее двух понятых, которыми могут быть любые незаинтересованные лица,

Во вступительной части акта описи должны быть указаны:

дата и время составления акта описи (проведения описи), а также фамилия, имя, отчество нотариуса, производящего опись имущества;

наименование государственной нотариальной конторы;

дата поступления сообщения об оставшемся имуществе или поручения о принятии мер к охране наследственного имущества;

фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в описи, адре­са их постоянного места жительства (по которым эти лица зарегистрованы в соответствии с законодательством РФ), а в необ­ходимых случаях — их должности;

фамилия, имя, отчество наследодателя, дата и время его смерти, место нахождения описываемого имущества;

сведения о наследниках: их фамилии, имена, отчества, ад­реса их постоянного места жительства (по которым эти лица зарегистрованы в соответствии с законодательством РФ);

сведения о принятых предварительных мерах охраны наслед­ственного имущества (например, сведения о том, было ли опе­чатано помещение до явки нотариуса и кем (должностным ли­цом какого органа), отражено состояние пломб и печатей, если помещение опечатано).

Главное при составлении акта описи наследственного иму­щества заключается в тщательной и подробной характеристике (вес, метраж, цвет, фабрично-заводская марка, год выпуска и т.д.) в отдельности каждой вещи (предмета), составляющей наследственную массу.

Нотариус обязан включить в акт описи все имущество, находящееся в квартире (комнате или другом помещении) умершего.

Заявления соседей и других лиц о при­надлежности им отдельных вещей (предметов) заносятся в акт описи, и нотариус должен разъяснить заинтересованным лицам порядок обращения в суд общей юрисдикции в соответствии с положениями ГПК РСФСР с иском об исключении принадлежа­щего им имущества из акта описи. В акт описи следует зано­сить иные замечания и заявления лиц, присутствующих при опи­си, например, об отсутствии каких-либо вещей, которые до пос­леднего момента были и которых во время описи не оказалось.

Нередко по результатам описи имущества наследодателя, определяя наследственную массу, у нотариуса возникают зат­руднения в том, какое имущество следует отнести к предметам домашней обстановки и обихода2, а какое — к предметам рос­коши, так как в законодательстве РФ не дано определения по­нятия предметов домашней обстановки и обихода и предметов роскоши.

Разрешая этот вопрос нотариусы руководствуются п. 5 постановления Пленума Верховного Совета СССР от 6 июля 1966 г. № 6 «О судебной практике по делам о наследовании» и п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»3.

Решающим признаком отнесения ве­щей к предметам обычной домашней обстановки и обихода является использование их для удовлетворения повседневных бытовых нужд не только наследодателя, но и наследников, со­вместно проживающих с наследодателем.

К таким вещам могут быть отнесены телевизоры, радиоприемники, различные быто­вые электроприборы, столовая посуда, мебель, кухонная утварь, художественная литература и иные подобные вещи.

К предметам роскоши, наследуемым в обычном порядке и которые, несмотря на их утилитарное использование (целевое назначение) наследодателем и претендующими на них наслед­никами, не могут рассматриваться как предметы обычной до­машней обстановки и обихода, судебная и нотариальная практика относит изделия из драгоценных металлов, драгоценные и полудрагоценные камни, антикварные предметы, мебель из цен­ных пород дерева, картины-подлинники, дорогостоящие ковры, а также дорогостоящие сервизы и хрусталь, специальные со­брания уникальных книг, ценные коллекций и предметы (изде­лия), представляющие художественную, историческую или иную ценность.

Спор между наследниками, относится ли данная вещь к пред­метам роскоши или к предметам обычной домашней обстанов­ки и обихода, может решить только суд общей юрисдикции с учетом характера вещи и обстоятельств конкретного дела, а так­же местных обычаев. Для выяснения вопроса о художествен­ной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу ко­торого возник спор, суд может назначить экспертизу.

Нотариус также описывает личные вещи наследодателя, а также предметы его профессиональной деятельности (напри­мер, пишущую машинку журналиста, музыкальные инструменты артиста, медицинские инструменты врача и т.д.).

Как уже было отмечено, в акт описи включается все имуще­ство с подробной характеристикой и с указанием стоимости ка­ждой вещи. Оценка вещей и предметов, перечисленных в акте описи, производится по розничным ценам с учетом износа.

Квар­тиры, жилые дома, строения, сооружения и иные объекты не­движимости, принадлежащие на дату смерти наследодателю, оцениваются по их инвентаризационной оценке, а в местности, где инвентаризация не проведена, — по страховой оценке.

2 Согласно ст. 533 ГК РСФСР предметы обычной домашней обста­новки и обихода переходят к наследникам по закону, проживавшим со­вместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, неза­висимо от их очереди и наследственной доли. Вместе с тем следует иметь в виду, что предметы обычной домашней обстановки могут быть завещаны на общих основаниях.

Источник: http://adhdportal.com/book_2446_chapter_28_Lekija_25._MERY_OKHRANY_NASLEDSTVENNOGO_IMUSHHESTVA.html

Наследование без указания в завещании

Допустимо ли обращение нотариуса к другим возможным наследникам?

В соответствии с действующим гражданским законодательством РФ, наследование имущества умершего производится согласно очередности (по закону), либо в соответствии с волей наследодателя, выраженной в завещании.

Однако, не всегда отсутствие упоминания лица в завещании означает, что он не вправе рассчитывать на получение части имущества, оставшегося после умершего.

Законом специально предусмотрено так называемое право на обязательную долю в наследстве, которое надлежит учитывать и при наличии завещания, составленного без учета указанного права.

Субъекты, имеющие право на обязательную долю в наследстве

В первую очередь, надлежит определиться, кто имеет право на обязательную долю в наследстве. Согласно статьям 1148 и 1149 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) лицами, имеющими право на обязательную долю, могут быть:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
  • нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;
  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, то есть лица, нетрудоспособные ко дню открытия наследства и не менее года до смерти наследодателя находящиеся на его иждивении:
  • – относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143 – 1145 ГК РФ (то есть родственники), но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Для указанных лиц не важно, проживали они совместно с наследодателем или нет. – не входящие в круг наследников, указанных в статьях 1142 – 1145 ГК РФ (не родственники), и не менее года до смерти наследодателя проживавшие совместно с ним.

Перечисленные категории лиц наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Нетрудоспособность как условие признания права на обязательную долю

Если с понятием «несовершеннолетние» вопросов чаще всего не возникает, то с категорией «нетрудоспособные» следует разобраться отдельно.

Как разъяснил Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 29 мая 2012 г. N 9 г.

“О судебной практике по делам о наследовании”, при определении наследственных прав в соответствии со статьями 1148 и 1149 ГК РФ необходимо иметь в виду, что нетрудоспособными признаются лица, достигшие пенсионного возраста, инвалиды I, II и III групп независимо от назначения пенсии по старости или инвалидности, а также лица, не достигшие шестнадцати лет или учащиеся до восемнадцати лет.

При этом гражданин считается нетрудоспособным в случае, если группа инвалидности присвоена ему с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты (п. 31 Постановления Пленума по делам о наследовании, пункты 12 и 13 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 95 “О порядке и условиях признания лица инвалидом”).

Следует отметить, что современная правовая доктрина выделяет 2 вида утраты трудоспособности: временная (полная и частичная) и стойкая (полная или частичная).

При частичной стойкой утрате трудоспособности вследствие хронического заболевания или наличия травм человек признается утратившим способность выполнять свою работу, однако способным работать в другой профессии или при других условиях труда.

Стойкая частичная нетрудоспособность характеризуется таким состоянием организма человека, когда ему необходимо изменить профессию или уменьшить объем производственной деятельности. При этом состояние здоровья вынуждает лицо прекратить его обычную работу, но позволяет продолжать трудовую деятельность на облегченных работах.

При выраженном нарушении анатомо-морфологических или функциональных соотношений, при значительном снижении квалификации обычно устанавливают III группу инвалидности.

Однако хроническое заболевание или анатомический дефект не во всех случаях являются основанием для установления группы инвалидности.

В случаях частичной стойкой утраты трудоспособности, когда по состоянию здоровья и при наличии трудовых навыков возможно трудоустройство без существенного материального ущерба и значительного снижения квалификации, инвалидность не устанавливается вовсе.

Соответственно, для исполнения признака «нетрудоспособности» важно не отсутствие у лица работы, а соблюдение одновременного условия установленной инвалидности и даты присвоения инвалидности, а сама по себе утрата трудоспособности не приравнивается к «нетрудоспособности» в контексте ст. 1148 и 1149 ГК РФ, если нет инвалидности.

Из приведенных данных следует прямой вывод о том, что наследник, подпадающий под список субъектов, имеющих право на обязательную долю в наследстве, должен быть либо несовершеннолетним/достигшим пенсионного возраста по старости/ нетрудоспособным ребенком/супругом/родителем наследодателя, либо иным нетрудоспособным лицом, ранее находившимся на иждивении наследодателя и/или проживающим совместно с наследодателем, иметь данные о признании его инвалидом с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты.

Заявление о наличии права на обязательную долю в наследстве

В случае, если лицо подпадает под категорию лиц, имеющих обязательную долю в наследстве, и при этом имеется завещание, составленное не в пользу указанного лица, для него не все упущено.

Так как ведение наследственных дел осуществляется по месту последнего проживания умершего (или же по месту расположения имущества умершего, если последнее место проживания не известно), то лицу, имеющему право на обязательную долю в наследстве, необходимо подать нотариусу, в ведении которого находится дело о наследовании, заявление с указанием на наличие у него прав на обязательную долю в наследстве, приложив подтверждение соответствующего права. Узнать адрес нотариальной конторы для направления заявления можно, воспользовавшись открытой базой данных с официального сайта Федеральной нотариальной палаты, или Нотариальной палаты г. Санкт-Петербурга.

Подачу заявления допустимо осуществить путем личного обращения к нотариусу, либо направив по официальному адресу нотариуса заявление с приложениями письмом с описью вложений и уведомлением о вручении. В описи вложений рекомендуем указывать реквизиты направляемых документов, в том числе ФИО наследодателя, в отношении имущества которого подается заявление.

Для того, чтобы у нотариуса, в производстве которого находится наследственное дело, не возникало сомнений в волеизъявлении лица, подпись на заявлении наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, лучше заверить у любого удобно расположенного нотариуса. Помимо указанного, подачу заявления нотариусу можно поручить доверенному лицу, оформив на указанные полномочия соответствующую нотариально заверенную доверенность.

Конечно, на нотариусе, в ведении которого находится наследственное дело, лежит обязательство по выявлению лиц, имеющих обязательную долю в наследстве, а наследник по завещанию может и сам сообщить нотариусу о наличии таковых.

Однако, следует иметь в виду, что не всегда правила исполняются, а люди могут иметь не всегда законные интересы или вести себя недобросовестно. Кроме того, нельзя исключать фактор ошибок и несовершенства памяти.

Поэтому для соблюдения своих прав лицу, претендующему на право на обязательную долю в наследстве, следует самому предпринять все зависящие от него меры для соблюдения своих интересов, направив нотариусу вышеописанное заявление.

Срок для подачи заявления

В связи с тем, что срок на принятие наследства установлен в течении 6 месяцев с момента открытия наследства (дата смерти наследодателя или вступления в силу решения о признании его умершим), важно в указанный срок обеспечить поступление к нотариусу заявления о наличии прав на обязательную долю в наследстве.

Восстановить пропущенный срок возможно, но при условии наличия уважительных причин, которые не позволили наследнику своевременно заявить о наличии своих прав на наследство, и это сопряжено со значительными временными и материальными затратами, а разрешение вопроса об удовлетворении требования наследника о восстановлении срока на принятие наследства остается на усмотрение суда.

Дальнейшее оформление наследственных прав

Если возражений относительно заявленных прав на обязательную долю в наследстве не поступило, и нотариус в установленный срок признает лицо имеющим соответствующие права, процесс оформления признанных наследственных прав с подачей вышеуказанного заявления для наследника, тем не менее, не заканчивается.

По общему правилу только по истечении полугода после смерти наследодателя нотариус может выдать наследнику свидетельство о праве на наследство по завещанию (лично или по просьбе путем почтового направления наследнику).

За выдачу свидетельства наследнику надлежит уплатить государственную пошлину, в размере и порядке, определяемом Налоговым Кодексом РФ.

В настоящий момент размер государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство определен пп. 22 п. 1 ст. 333.

24 НК РФ в следующем размере: детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя – 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей; другим наследникам – 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей.

В связи с возможным возникновением проблем при ведении дела, рекомендуем поддерживать связь с нотариусом вплоть до момента получения свидетельства о праве на наследство с целью пребывания в состоянии осведомленности и готовности к действиям.

После получения свидетельства, подтверждающего права на наследство, в зависимости от вида наследственного имущества, наследнику предстоит обратиться в государственные регистрационные органы (Росреестр, ГИБДД), чтобы зарегистрировать право собственности/переход права собственности.

Напоминаем, что с 15.07.2016 г.

выдача свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое имущество более не осуществляется, а в подтверждение права собственности заинтересованному лицу выдается выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

И только после прохождения процедуры регистрации, если таковая требуется в силу закона, наследник вправе считать процесс оформления наследственного имущества завершенным.

Источник: https://www.gestion.ru/news/gestion/nasledovanie-bez-ukazaniya-v-zaveshchanii/

Наследственные дела и споры

Допустимо ли обращение нотариуса к другим возможным наследникам?

Закон дает право наследникам принять наследство двумя способами.

Первый способ предполагает обращение к нотариусу в течение шестимесячного срока после смерти наследодателя с заявлением о принятии наследства или с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Такое заявление может быть сделано лично наследником или через представителя по доверенности.

Второй способ допускает фактическое принятие наследственного имущества путем вступления во владения или путем управления наследственным имуществом, путем защиты такого имущества от посягательств или притязаний третьих лиц.

Второй способ принятия наследства является вполне допустимым для наследников, но он представляет иногда трудности при доказывании в суде факта принятия наследства в случае возникновения спора между наследниками.

Сложность доказывания факта принятия наследства может привести к тому, что наследник теряет право на наследство и имущество переходит к другим лицам.

Таким образом, обращение к нотариусу с заявлением о принятии наследства является предпочтительным способом.

К адвокату Марии Ярмуш обратился Клиент, который проиграл дело в суде первой инстанции (Измайловский районный суд г. Москвы) по своему иску о признании наследника принявшим наследство, признании завещания недействительным.

Суть спора заключалась в том, что наследник не обращался в установленный законом срок к нотариусу, а принял наследство фактически. Он проживал до и после открытия наследства в квартире, принадлежащей ему и наследодателю на праве общей долевой собственности. Вторым наследником, призванным к наследованию, была мать умершего.

Пожилая женщина обратилась с заявлением к нотариусу о принятии наследства после своего сына в установленный законом срок и получила свидетельства о праве на наследство, которое включало, в том числе, и недвижимое имущество.

Первый наследник обратился с заявлением к нотариусу после истечения шести месяцев, предоставленных законом для принятия наследства.

Нотариус отказал ему в выдачи свидетельства о праве на наследство. Понимая, что он является единственным наследником после своей родной бабушки, первый наследник не стал в суде оспаривать полученные ею свидетельства о праве на наследство. По прошествии нескольких лет умирает бабушка этого человека.

В этот раз молодой человек в установленный законом срок пошел к нотариусу и подал заявление о принятии наследства после своей бабушки по праву представления. У нотариуса выяснилось, что умершая бабушка завещала все свое имущество своей соседке, которая последнее время помогала бабушке вести хозяйство и ходить в магазин.

Таким образом, все наследственное имущество отца легкомысленного наследника, которое оформила на себя покойная бабушка, перешло также соседке.

Адвокат Мария Ярмуш составила апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции и представляла своего Клиента в Московском городском суде. Обжаловалось решение суда первой инстанции в части отказа признания наследника принявшим наследство. В части признания завещания недействительным решение адвокатом не обжаловалось.

Судебная коллегия по гражданским делам согласилась с доводами адвоката и отменила решение суда в части отказа признания наследника принявшим наследство после отца. Было принято новое решение. Клиент получил из наследства отца свою половину

Ниже приведена апелляционная жалоба (фамилии и имена изменены)

Апелляционная жалоба

На решение Измайловского районного суда г. Москвы от хх августа 2013 года по гражданскому делу по иску Орлова Ивана Алексеевича к Зайцевой Нине Александровне об установлении факта принятия наследства, признании недействительным свидетельства о праве на наследство, выданного Орловой Н.М.

, признании завещания недействительным, признании права собственности на имущество в порядке наследования по закону в части отказа в установлении факта принятия наследства, признании недействительным свидетельства о праве на наследство, выданного Орловой Н.М., признании права собственности на имущество в порядке наследования.
Согласно п.

1 ст. 195 ГПК РФ “Решение суда должно быть законным и обоснованным”. Как разъяснено в п.п. 2, 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 19.12.2003 г.

№ 23 “О судебном решении” Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению.

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 – 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.
Данным требованиям решение суда первой инстанции не соответствует.

Полагаем, что суд первой инстанции допустил неправильное применение норм материального права и процессуального права (п. 4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ), которое выразилось в следующем:

1. При вынесении судебного решения в части отказа в удовлетворении исковых требований о признании истца фактически принявшим наследство после своего отца – Орлова В.А., судом первой инстанции не было учтено, что истец Орлов И.А. с детства постоянно проживал в квартире по адресу: г. Москва, хххххх, д.

24, кв. 16, где ранее был зарегистрирован и проживал наследодатель Орлов В.А. (л.д. 115) и, где наследодатель имел право общей совместной собственности вместе с сыном (истцом) и бывшей супругой (матерью истца) (л.д. 120). Эта квартира является единственным жильем истца и его матери (Приложение 1,2,3).

Суд не учел, что данная двухкомнатная квартира находится в общей совместной собственности истца и его родителей без определения долей. Суд не учел, что в соответствие с ч. 1 ст. 245 ГК РФ доли участников совместной собственности считаются равными. В силу ст. 249 ГК РФ наследодатель Орлов В.А.

был обязан участвовать соразмерно своей доле в издержках по содержанию квартиры (оплата коммунальных платежей). Истец Орлов И. А. после смерти своего отца оплачивает коммунальные платежи за всю квартиру, включая и долю, принадлежавшую наследодателю Орлову В.А. (л.д. 60).

Также истец пояснял, что в апреле 2011 года, узнав о смерти отца, он вселился и начал пользоваться маленькой комнатой в вышеназванной квартире, которую после развода с женой (матерью истца) фактически занимал наследодатель и где на момент открытия наследства находились личные вещи наследодателя.

Эта комната была закрыта на замок, и ключи наследодатель хранил у себя. По фактически сложившемуся порядку пользования данной квартирой истец и его мать с 29 марта 2006 года (после развода матери с наследодателем Орловым В.А.) совместно занимали в квартире большую комнату (Приложение 4). Также истец Орлов И.А.

, узнав о смерти отца, отнесся к имуществу отца как к своему, а именно он разобрал вещи отца, хранившиеся в его комнате. Старая одежда и обувь были утилизированы, а книги, фотографии и памятные вещи отца истец бережно хранит.

Суд не дал правовой оценки факту, что истец письменно не отказался от наследства.

Напротив он обращался к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство после своего отца (л.д. 111), но будучи юридически неосведомленным, истец обратился к нотариусу о выдаче свидетельства о праве на наследство за пределами шестимесячного срока.

После отказа в совершении нотариальных действий (л.д.

127) истец не обращался в суд о признании себя принявшим наследство, поскольку намеревался разрешить это недоразумение со своей бабушкой – Орловой Н.М.

Истец полагал, что бабушка выразит нотариусу письменное согласие о выдаче ее внуку свидетельства о праве на наследство после отца, но в связи с ее плохим состоянием здоровья этого не произошло. \

Суд не исследовал в судебном заседании и не отразил в судебном решении, тот факт, что от истца долго скрывали смерть его отца и не пригласили даже на похороны. Ответчик Зайцева Н.А., действуя по доверенности за Орлову Н.М. у нотариуса при написании заявления о принятии наследства после Орлова В.А.

скрыла от нотариуса наличие другого наследника по закону первой очереди – родного сына наследодателя истца Орлова И.А. (л.д. 107). В заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство ответчик Зайцева Н.А., действуя недобросовестно, также скрыла информацию об истце.

В судебном заседании ответчик Зайцева подтвердила, что лично знала истца Орлова И.А.., который приходил к своей бабушке Орловой Н.М. (л.д. 61), поэтому она намеренно, а не по незнанию скрыла от нотариуса существование другого наследника первой очереди.

Истец в своем заявлении нотариусу добросовестно указал на свою бабушку Орлову Н.М., как на наследника по закону первой очереди (л.д. 111).

Таким образом, суд при принятии решения не учел, что истец Орлов И.А. совершил действия, свидетельствующие о его фактическом принятии наследства после отца и в силу п. 4 ст.

1152 ГК РФ его доля в наследственном имуществе принадлежит ему с момента открытия наследства. Следовательно, свидетельство о праве на наследство, выданное бабушке истца Орловой Н.М. к имуществу наследодателя Орлова В.А.

подлежит признанию судом недействительным.

2. Отказывая в признании истца фактически принявшим наследство, нарушая требование ст. 1153 ГК РФ суд первой инстанции не установил, что все вышеперечисленные действия истца имели другую цель, нежели принятие наследства после отца.

Доказать суду отсутствие намерение истца принять наследство после отца были обязаны заинтересованные в наследстве лица. Ответчик Зайцева Н.А., претендующая на все наследственное имущество, в судебном заседании не доказала, что истец Орлов И.А.

не собирался принимать наследство после своего отца.

Таким образом, у суда не было законных оснований отказывать истцу в удовлетворении требования о признании факта принятия им наследства после отца.

3. Полагаем, что суд первой инстанции при рассмотрении дела нарушил требование ч. 2 ст. 56 ГПК РФ, поскольку не вынес на обсуждение сторон обстоятельства фактического принятия истцом наследства после своего отца Орлова В.А. Даже, если стороны не ссылались на какие-либо обстоятельства, суд выносит эти обстоятельства на обсуждение и определяет какой стороне надлежит их доказывать.

В результате этой ошибки при принятии решения по делу важные обстоятельства не были установлены судом, что привело к принятию незаконного и необоснованного решения.

4.

Поскольку истец не смог надлежащими доказательствами подтвердить свои доводы о том, что завещание, составленное его бабушкой Орловой Н.М.

является недействительным, то он не находит возможным обжаловать решение суда по настоящему делу в этой части.

Источник: http://www.lawandtax.ru/info/analitika/priznanie_naslednika_prinyavshim_nasledstvo

101Адвокат
Добавить комментарий